Куперс

Бухучет и анализ

Защита прав учредителей

Содержание к диссертации

Введение

Глава 1. Общая характеристика правового статуса учредителей (участников) должника в деле о несостоятельности (банкротстве) 13

1.1. Понятие учредителя (участника) должника в деле о несостоятельности (банкротстве) 13

1.2 Законодательство, определяющее правовой статус учредителей (участников) должника в деле о несостоятельности (банкротстве) 69

Глава 2. Защита прав учредителей (участников) должника на стадии предупреждения банкротства (досудебная санация) и в процедурах банкротства 98

2.1 . Защита прав учредителей (участников) должника на стадии предупреждения банкротства (досудебной санации) 98

2.2.3ащита прав учредителей (участников) должника в наблюдении 103

2.3. Защита прав учредителей (участников) должника в финансовом оздоровлении 118

2.4. Защита прав учредителей (участников) должника во внешнем управлении 133

2.5.Защита прав учредителей (участников) должника в конкурсном производстве 150

2.6.3ащита прав учредителей (участников) должника в мировом соглашении 159

Заключение 171

Список использованных источников 174

  • Понятие учредителя (участника) должника в деле о несостоятельности (банкротстве)
  • Защита прав учредителей (участников) должника на стадии предупреждения банкротства (досудебной санации)
  • Защита прав учредителей (участников) должника в финансовом оздоровлении

Введение к работе

Актуальность темы исследования. С принятием Федерального закона от 26.10.2002 № 127 «О несостоятельности (банкротстве)»1 в современной России начался третий этап развития правового регулирования отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством). Рыночная экономика и предпринимательская деятельность не могут нормально функционировать при отсутствии законодательства, охраняющего экономический (гражданский) оборот от последствий неэффективной работы его участников, проявляющейся в неисполнении ими принятых на себя обязательств, когда такое неисполнение приобретает стойкий, систематический характер. В то же время в целях повышения инвестиционной привлекательности российской экономики и реализации конституционных прав на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности требуется расширение прав учредителей (участников) юридических лиц и усиление их защиты для достижения баланса интересов всех участников гражданских отношений.

Законодатель долгое время «забывал» о существовании одних из самых заинтересованных лиц в отношениях несостоятельности (банкротства) — учредителей (участников) должника.2 Несомненно, несостоятельность должника влияет на права и обязанности его учредителей (участников), в связи с этим последние всегда заинтересованы в исходе дела о банкротстве. Между тем, при проведении процедур банкротства не оказывалось ни одного лица, заинтересованного в защите участников (учредителей) должника. Они к числу лиц, участвующих в деле о банкротстве, а также лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, не относились.

1 Далее — Закон о банкротстве.

2См.:АгеевА.Б. Законодательство о банкротстве: защита интересов

должника//Законодательство.2000.№З.С.60;Витрянский В.В.Новое в правовом

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, обосновывая принятие в 2002 году нового Закона, отметила, что наиболее актуальной проблемой применения законодательства о банкротстве является нарушение прав учредителей должника — отсутствие у них возможности провести оздоровление под контролем кредиторов при уже возбужденном деле о банкротстве; вывод активов должника в интересах определенного круга кредиторов в процедурах внешнего управления и конкурсного производства.1

Несомненно, введенные законодательные новеллы, направленные на защиту прав учредителей (участников) должника, позитивны и в конечном итоге повышают инвестиционную привлекательность российской экономики. Однако данная тенденция в законодательстве о несостоятельности (банкротстве) не завершена. Вместе с тем, уже сейчас, несмотря на отсутствие достаточной судебной практики применения Закона, можно говорить о необходимости правового урегулирования вопросов, связанных с защитой и реализацией прав учредителей (участников) должника на участие в процедурах банкротства и арбитражном процессе наряду с введением норм, исключающих злоупотребления со стороны указанных лиц, повышающих их ответственность перед самим должником и кредиторами.

Изучение правового статуса учредителя (участника) должника в деле о банкротстве свидетельствует о том, что он находится в более «уязвимом» положении в сравнении с другими участниками отношений несостоятельности. Он лишен права самостоятельно обращаться в арбитражный суд о признании должника банкротом, лично представлять свои интересы как на собраниях кредиторов, в процедурах банкротства, так ив арбитражном суде в ходе конкурсного процесса, назначения экспертизы о наличии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства должника, признания

Аналитическая записка о законопроекте «О несостоятельности (банкротстве), внесенным Правительством РФ, принятым Госдумой в первом чтении// Информационно-аналитический материал Аналитического управление Аппарата Государственной Думы РФ.М. 25.11.2002. Сб.

недействительными сделок, совершенных должником, арбитражным управляющим в ущерб должнику и кредиторам, др.

Отсутствие научных исследований, публикаций по данному вопросу побудили автора посвятить настоящее исследование одному из аспектов несостоятельности — теоретическому обоснованию целесообразности расширения прав учредителей (участников) должника и необходимости их защиты, а также их всестороннему изучению.

В этом контексте актуальность темы диссертационного исследования вызвана необходимостью анализа действующих законодательных актов, регламентирующих правовое положение учредителей (участников) должника как в целом в системе гражданско-правовых отношений, так и в отношениях несостоятельности (банкротства) учрежденного ими юридического лица, выявления правовых коллизий и разработки предложений по совершенствованию законодательства с учетом правоприменительной практики.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие между учредителями (участниками) должника — юридического лица и самим должником, органами управления должника, конкурсными кредиторами и третьими лицами, арбитражными управляющими при возбуждении арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве) должника и применении процедур банкротства.

Предметом исследования являются правовой статус учредителей (участников) должника в деле о несостоятельности (банкротстве), способы защиты прав учредителей (участников) должника в процедурах наблюдения, внешнего управления, финансового оздоровления, конкурсного производства и мирового соглашения, а также комплекс правоотношений, возникающих в рамках их применения к должнику.

Целью исследования является анализ действующего законодательства и судебной практики разрешения споров о банкротстве юридических лиц, вытекающих из отношений несостоятельности (банкротства), а также

б соотношения отдельных норм закона о банкротстве и Гражданского кодекса РФ, Арбитражно-процессуального кодекса РФ, отдельных федеральных законов, поиск наиболее приемлемых способов защиты прав учредителей (участников) должника.

Настоящая работа направлена на выявление правовых коллизий и выработку предложений для их устранения и совершенствование действующего законодательства о несостоятельности (банкротстве) в части определения правового положения и выявления способов защиты прав учредителей (участников) должника, ответственности иных участников дела о банкротстве перед указанными лицами; формирование выводов правоприменительной практики, касающихся реализации полномочий учредителей (участников) должника и условий наступления их гражданско-правовой ответственности.

Вместе с тем следует отметить, что специальных работ, посвященных исследованию правового статуса учредителей (участников) юридического лица в деле о банкротстве нет.

Методологическую основу исследования составили методы сравнительного правоведения и логического правового исследования, позволившие провести также исторический, статистический и сравнительный анализы. При написании диссертации использовались Конституция Российской

Федерации, федеральные законы и иные акты нормативного характера, а также иностранные законодательные акты и памятники истории права. Исследование строится на критическом анализе норм действующего российского законодательства о несостоятельности (банкротстве).

Эмпирическую базу исследования составили решения

Конституционного суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, а также решения арбитражных судов субъектов РФ, материалы ныне ликвидированной Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству.

Научная новизна исследования. Настоящая работа является одним из первых комплексных исследований правового статуса учредителей (участников) должника в отношениях несостоятельности (банкротства) и представляет собой анализ проблем, связанных с теорией и практикой применения законодательства о несостоятельности (банкротстве). Научная новизна работы нашла свое выражение в следующих положениях и выводах, выносимых на защиту.

1. С целью повышения инвестиционной привлекательности российской экономики в целом и обеспечения стабильности гражданского оборота обосновывается необходимость усиления защиты прав учредителей (участников) должника в отношениях несостоятельности (банкротства), что позволит обеспечить их конституционные права на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, на судебную защиту.

В частности, предлагается наделить учредителей (участников) должника в деле о несостоятельности (банкротстве) правами на обращение в арбитражный суд о признании должника несостоятельным (банкротом), о признании сделок, совершенных должником, арбитражными управляющими в ущерб должнику, недействительными; лично представлять свои интересы в процедурах банкротства, являющимися, по своей сути, способами защиты гражданских прав (ст. 12 ПС РФ).

2. Делается вывод о неравной защите и недостаточной сбалансированности интересов лиц, участвующих в отношениях несостоятельности ((учредителей (участников) должника и кредиторов; учредителей (участников) и руководителя (менеджмента) юридического лица; учредителей (участников) — владельцев крупных пакетов акций, паев (долей) и мелких учредителей (участников), миноритарных акционеров), что зачастую влечет злоупотребление правом и нарушает конституционный принцип осуществления прав и свобод человека и гражданина с учетом прав и свобод других лиц (часть 3 ст. 17 Конституции РФ).

В частности, предлагается предоставить учредителям (участникам) должника наряду с внешним управляющим, кредиторами право оспаривать сделки, совершенные должником — юридическим лицом в течение шести предшествовавших подаче заявления о признании должника банкротом месяцев, и связанные с выплатой (выделом) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с его выходом из состава учредителей (участников) должника, в случае, если исполнение такой сделки нарушает права и законные интересы данного учредителя (участника) должника (п.4 ст. 103 Закона).

В качестве гарантий прав учредителей (участников) должника закрепить ответственность руководителя должника за неисполнение возложенных на него обязанностей по уведомлению учредителей (участников) должника о возникновении признаков банкротства; о вынесении арбитражным судом определения о введении наблюдения; о проведении общего собрания по вопросу об обращении к первому собранию кредиторов должника с предложением о введении в отношении должника финансового оздоровления, проведении дополнительной эмиссии акций и иных предусмотренных законодательством о банкротстве вопросов (пункт 1 ст.ЗО, пункт 4 ст.64, пункт 3 ст.68 Закона о банкротстве).

Кроме того, в целях обеспечения взаимодействия между руководителем должника и учредителями (участниками) должника в пункте 1 ст.ЗО Закона

предлагается установить срок направления руководителем должника указанных сведений учредителям (участникам) должника. В действующей редакции данной статьи содержится лишь ссылка на обстоятельство — возникновение признаков банкротства, в случае наступления которого руководитель должника обязан направить извещение.

3. Ввиду различия в большинстве случаев интересов учредителей
(участников) должника и самого должника, предлагается в Законе о
банкротстве разграничить понятия «представитель учредителей (участников)
должника» и «представитель должника», дав им отдельные определения.

Представитель учредителей (участников) должника — лицо, избранное учредителями (участниками) должника. Каждый учредитель (участник) должника вправе лично представлять свои интересы при реализации процедур банкротства и участвовать в арбитражном суде.

Представитель должника — председатель совета директоров

(наблюдательного совета) или иного аналогичного коллегиального органа управления должника, либо лицо, избранное советом директоров (наблюдательным советом) или иным аналогичным коллегиальным органом управления должника.

4. Предлагается изменить формулировку абзаца 1 пункта 2 статьи 94
Закона о банкротстве, изложив ее: «Органы управления должника в пределах
своей компетенции вправе принимать решения», исключив тем самым
прежнюю редакцию «Органы управления должника в пределах компетенции,
установленной федеральными законами, вправе принимать решения».

Целесообразность изменения нормы состоит в том, что некоторые указанные в данной норме Закона о банкротстве решения, принимаемые органами управления должника, входят в их компетенцию в силу отнесения их уставом, иными учредительными документами, подзаконными актами, а не федеральными законами. Например, право принятия решения об избрании представителя учредителей (участников) должника к компетенции конкретного органа управления должника закрепляется в уставе юридического лица, а не

федеральном законе. При сохранении прежней редакции Закона органы управления должника, уполномоченные учредительными документами, решения об избрании представителя учредителей (участников) должника принимать не смогут, поскольку это право действующими федеральными законами в их компетенцию не отнесено.

  1. Делается вывод об ограничении оснований признания сделок, предусмотренных пунктом 2 статьи 103 Закона о банкротстве, недействительными по признаку совершения их должником только с заинтересованным лицом. По нашему мнению, целесообразно в Закон о банкротстве внести изменения, изложив указанную норму в следующей редакции: «Сделка, совершенная должником, признается судом, арбитражным судом недействительной по заявлению внешнего управляющего в случае, если в результате исполнения указанной сделки кредиторам или должнику были или могли быть причинены убытки». Таким образом, любые сделки, совершенные должником, в результате исполнения которых причинены или могли бы быть причинены убытки кредиторам или должнику, могут быть признаны недействительными.

  2. В целях защиты прав учредителей (участников) должника обосновывается необходимость предоставления права принятия решения о заключении мирового соглашения собранию учредителей (участников) должника по аналогии с принятием решения об обращении к первому собранию кредиторов с ходатайством о введении финансового оздоровления (ст.77 Закона). В настоящее время данные решения вправе единолично принять руководитель должника или арбитражный управляющий.

7. Предлагается название главы 2 «Предупреждение банкротства» и ст.30
«Меры по предупреждению банкротства организаций» Закона о банкротстве
изменить на «Предупреждение подачи заявления в суд о признании должника
банкротом» и «Меры по предупреждению подачи заявления в суд о признании
должника банкротом». Это объясняется тем, что на стадии предупреждения

банкротства (досудебная санация) должник фактически уже отвечает признакам несостоятельности (банкротства).

Положения ст.94 главы 6 «Внешнее управление» Закона о банкротстве об избрании представителя учредителей (участников) должника предлагается включить в главу 1 «Общие положения», поскольку представитель учредителей (участников) должника фигурирует уже на ранней стадии — в процедуре наблюдения и участвует в первом собрании кредиторов (ст.ст. 69, 72,75 Закона).

Теоретическое и практическое значение исследования заключается в возможности использовать содержащиеся в диссертации выводы и предложения для совершенствования действующего законодательства о несостоятельности (банкротстве), в том числе норм, регулирующих правовое положение учредителей (участников) должника в деле о банкротстве. Результаты исследования могут быть использованы при совершенствовании курсов «Коммерческое право», а также при подготовке учебно-методических материалов к ним.

Диссертационное исследование может быть использовано в практической деятельности судов, Министерства юстиции РФ, других государственных органов, сталкивающихся с применением законодательства о несостоятельности (банкротства), учредителями (участниками) юридических лиц, практикующими юристами.

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре коммерческого права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Основные положения исследования докладывались на межвузовских научно-практических конференциях и семинарах, состоявшихся в Мордовском государственном университете им.Н.П.Огарева. Выводы, содержащиеся в работе, используются при чтении специального курса «Институт несостоятельности (банкротства)» на юридическом факультете Мордовского государственного университета, а

также при подготовке студентами курсовых и дипломных работ. По теме диссертации опубликованы 4 статьи.

Структура диссертационного исследования обусловлена целями и задачами. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих восемь параграфов, заключения и библиографического списка.

Понятие учредителя (участника) должника в деле о несостоятельности (банкротстве)

Одной из основных целей Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» является обеспечение прав реальных или потенциальных кредиторов путем создания условий для справедливого удовлетворения их экономических и юридических интересов. В делах о несостоятельности (банкротстве) (далее — банкротство) арбитражные суды устанавливают юридический факт несостоятельности должника, что влечет возникновение обязательств . должника по платежам своим контрагентам — конкурсным кредиторам, требования которых удовлетворяются по особым правилам конкурсного производства.

Стержнем процедуры несостоятельности в большинстве случаев является, безусловно, столкновение интересов основных участников или акционеров должника (то есть тех, кто до начала процедуры банкротства реально мог определять стратегию деятельности должника и через его исполнительные органы фактически распоряжаться его имуществом) и кредиторов. Степень интенсивности и остроты указанного конфликта в значительной, мере зависит от величины оставшихся у должника активов, размера долга как перед отдельными кредиторами, так и в целом, степени криминализации субъектов процедуры банкротства, связей с властью и т.д.

Правовые отношения, складывающиеся при банкротстве, несомненно, влияют на права и обязанности учредителей (участников) должника, в связи с этим последние всегда заинтересованы в исходе дела о банкротстве должника.

Как указывалось выше, российский законодатель долгое время игнорировал интересы учредителей (участников) должника, не предоставляя им каких-либо прав и обязанностей на участие в процедурах банкротства и при судебном рассмотрении дел такой категории. Однако существовавшая неурегулированность в деле о банкротстве правового положения учредителей (участников) должника воспринимается двояко: одни авторы видят в этом отсутствие у участников полномочий при применении процедур банкротства, другие — напротив, отсутствие ограничений на реализацию ими своих прав.

Так, В.Витрянский отмечает, что «серьезным недостатком содержавшихся в Законе 1998 г. положений о круге лиц, участвующих в деле о банкротстве, а также лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, было то, что среди них при проведении таких основных процедур, как внешнее управление и конкурсное производство, не оказывалось ни одного лица, заинтересованного в защите прав должника. В частности, акционеры и иные учредители (участники) хозяйственного общества или товарищества -должника, подвергнувшегося банкротству, не были представлены среди названных лиц. Закон исправил эту ошибку в правовом регулировании. Согласно ст.35 Закона к лицам, участвующим в арбитражном процессе по делу о банкротстве, теперь наряду с представителями работников должника отнесены также представитель учредителей (участников) должника и представитель собственника имущества должника — государственного или муниципального предприятия. Для обеспечения прав и интересов должника указанные лица наделены необходимыми полномочиями».

Предоставление законом учредителям (участникам) должника конкретных прав в деле о банкротстве является прогрессивным моментом как в целях защиты своих интересов, так и прав и интересов должника.

«Положение учредителей (участников) должника значительно изменилось по сравнению с тем, каким оно было в соответствии с Законом 1998 г. — в настоящее время участникам юридического лица предоставлены определенные права, цель которых — не допустить использование конкурсного права для «передела собственности», т.е. для того, чтобы минимизировать влияние участников на управление юридическим лицом, передав его, соответственно, заинтересованным в этом субъектам».1 Из данного высказывания М.В.Телюкиной следует, что предоставление прав учредителям (участникам) должника произведено с целью ограничения их полномочий на управление юридическим лицом.

Анализ законодательства о несостоятельности (банкротстве), в то же время свидетельствует о том, что его нормы, несомненно, ограничивают обязательственные права учредителей (участников) должника при процедурах банкротства, как путем прямых ограничений их прав (запрет на выход из числа участников), так и опосредованно, путем ограничения компетенции органов управления должника, предоставления части их полномочий общему собранию (комитету) кредиторов, арбитражному управляющему. Кроме того, согласно Закону так называемые третьи лица наделяются полномочиями, аналогичными тем, которые предоставлены учредителям (участникам) должника, что может вызвать конкурентные ситуации.

Защита прав учредителей (участников) должника на стадии предупреждения банкротства (досудебной санации)

Стадия предупреждения банкротства — это меры по восстановлению платежеспособности должника, принимаемые собственником имущества должника — унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника, кредиторами должника и иными лицами в целях предупреждения банкротства.

Прежде всего необходимо выяснить, с какого времени данные положения Закона требуют применения. Закон ясно указывает, что нормы этой главы применяются лишь при наличии признаков банкротства (трехмесячная задержка исполнения денежных обязательств и (или) уплаты обязательных платежей). Хотя данное положение содержится в статье 30 главы 2 Закона, по всей видимости оно распространяется и на действие статьи 31, поскольку досудебная санация является одной из мер предупреждения банкротства. По Закону 1998 г. сфера применения аналогичных норм была неопределенной: было непонятно, относятся ли нормы этой главы к той стадии, когда у организации еще нет признаков банкротства, или к той стадии, когда признаки банкротства уже появились.

Считаем не совсем удачными названия главы 2 «Предупреждение банкротства» и ст.30 «Меры по предупреждению банкротства организаций», поскольку юридическое лицо, согласно содержанию данных статей, уже отвечает признакам банкротства. По сути данные положения Закона о банкротстве направлены на предупреждение подачи заявления в суд о признании должника банкротом.

Данная глава Закона напрямую затрагивает как права, так и обязанности учредителей (участников) юридического лица.

Согласно пункту 2 ст.30 Закона учредители (участники) должника в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязаны принимать своевременные меры по предупреждению банкротства организаций. Итак, Закон вводит обязанность для учредителей (участников) должника по принятию мер по предупреждению банкротства. Однако, согласно данной статьи, указанная обязанность возникает лишь в случаях, предусмотренных федеральным законом. Следовательно, при отсутствии в законах специально предусмотренных случаев, при которых учредитель (участник) должника обязан принять меры по предупреждению банкротства, обязанности не возникает, а принятие подобных мер является правом учредителей (участников).

Анализ действующего законодательства не позволил выявить федеральные законы, предусматривающие положения об обязанности учредителей . (участников) юридических лиц принимать меры по предупреждению банкротства, а тем более ответственности за неисполнение такой обязанности.

В целях предупреждения банкротства организаций учредители (участники) должника — юридического лица, собственник имущества должника — унитарного предприятия до момента подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом принимают меры, направленные на восстановление платежеспособности должника (п.З ст.ЗО Закона). Данное положение уже предусматривает право учредителей (участников) должника на принятие мер по финансовому оздоровлению должника.

Защита прав учредителей (участников) должника в финансовом оздоровлении

Процедура финансового оздоровления представляет собой разновидность соглашения кредиторов, учредителей (участников) должника, третьих лиц и должника. В качестве исключения Закон допускает введение финансового оздоровления без согласия кредиторов и вопреки их воле, отдавая предпочтение ходатайству учредителей (участников) должника.

В соответствии со ст.2 Закона «финансовое оздоровление — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности». Однако, по сути, главной задачей финансового оздоровления является погашение всех требований кредиторов, предусмотренных графиком погашения задолженности. Особенностью данной процедуры является возможность погашения требований кредиторов как самим должником, так и учредителями (участниками) должника, третьими лицами, принявшими на себя обязательство по залогу, гарантии или поручительству. Введение данной процедуры происходит, как правило, при наличии двух основных условий: при предоставлении способов обеспечения исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности и определения новых сроков выплат кредиторам. Введение процедуры финансового оздоровления без обеспечения исполнения должником обязательств хотя и допускается по Закону, но практически маловероятно.

По своей сути финансовое оздоровление представляет собой вариант исполнения обязательств должника третьим лицом, предусмотренный ст.313 ГК РФ, согласно которой исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом. И здесь речь идет не только о договорных обязательствах, что немаловажно для реализации процедур банкротства. Ранее законодатель ограничивал институт исполнения обязательства третьим лицом рамками обязательств, возникших из договора, что признавалось в литературе необоснованным.1 В ГК РФ данный недостаток учтен и каких-либо препятствий для возложения исполнения внедоговорного обязательства, например, деликтного или обязательства из неосновательного обогащения, на третье лицо не имеется.

Основаниями возложения исполнения могут выступать совершенно разные юридические факты. Практика свидетельствует, что главенствующее место среди них занимает сделка, и прежде всего договор. Наиболее типичная ситуация, когда третье лицо является должником обязанного перед кредиторами лица. Иными словами, третье лицо само является должником должника или его дебитором.1 Указание основного общества своему дочернему обществу исполнить обязательство кредитору основного общества также представляет собой случай возложения исполнения обязательства на третье лицо.

Учредители (участники) должника в процедуре финансового оздоровления занимают центральное место, от их активности зависит удовлетворение требований кредиторов и дальнейшее восстановление платежеспособности должника.

Право на принятие решения о введении финансового оздоровления предоставлено собранию кредиторов. Правом же обращения с ходатайством о введении финансового оздоровления к первому собранию кредиторов обладают сам должник на основании решения своих учредителей (участников), органа, уполномоченного собственником имущества должника — унитарного предприятия, а также учредители (участники) должника, орган, уполномоченный собственником имущества должника — унитарного предприятия, третье лицо или третьи лица в установленном данным Законом порядке. В случаях, установленных данным Законом, ходатайство может быть направлено в арбитражный суд. Такое ходатайство подается в ходе наблюдения, но не позднее 15 дней до проведения первого собрания кредиторов.

При создании, регистрации и перерегистрации ТОО мы сталкиваемся с одним важным вопросом — учредитель и участник это одно и то же? В каких случаях употребляется термин «учредитель», а в каких — «участник»? Отличия между участником и учредителем, на первый взгляд, являются формальными. Однако детальное рассмотрение вопроса позволяет определить достаточно существенную разницу между этими понятиями, что влечет за собой различия в деятельности ТОО.

Учредитель ТОО — кто это?

Прямого определения понятия «учредитель ТОО» в действующем законодательстве Республики Казахстан не содержится.

Однако, исходя из содержания пункта 1 статьи 2 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», можно сделать вывод, что учредителем признаются физические или юридические лица, которые учреждают (создают) ТОО.

Кто такой участник ТОО?

Пункт 1 статьи 8 Закона «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» содержит понятие об участнике. Из текста указанного пункта следует, что участник ТОО это сам учредитель, а также другое физическое или юридическое лицо, которое становится таковым в результате приобретения доли в уставном капитале уже созданного ТОО.

В какой момент учредитель ТОО становится его участником?

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» участниками ТОО являются его учредители, а также лица, получившие право на долю в имуществе товарищества после его создания.

Согласно пункту 1 статьи 13 данного Закона, создание ТОО начинается с заключения его учредителями учредительного договора (если учредителей несколько) и завершается государственной регистрацией товарищества в качестве юридического лица в органах юстиции.

Таким образом, учредитель автоматически приобретает статус участника после государственной регистрации ТОО.

В чем разница между учредителем и участником?

Отличия между учредителем и участником содержатся в самой сути данных терминов.

1. Учредитель создает (учреждает) ТОО, участник может и не участвовать в создании ТОО.

2. Согласно тексту статьи 21 Закона «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» учредитель несет ответственность по обязательствам, связанным с созданием ТОО и возникшим до его государственной регистрации. Участник такую ответственность не несет.

Имеет ли учредитель преимущества перед другими участниками ТОО?

В соответствии с пунктом 3 статьи 40 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) учредитель не может иметь какие-либо преимущества перед другими участниками данного ТОО, не являющимися его учредителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Всего найдено: 17

Вопрос № 298539

Здравствуйте, надо ли выделять запятыми подлежащие «Кредитор ООО «», Индивидуальный предприниматель …? Кредитор ООО «Акмус», индивидуальный предприниматель Иванова Анна Александровна, в рамках дела № А21-87563/2014 обратилась в Арбитражный суд области с заявлением о наложении обеспечительных мер в виде запрета на проведение собрания кредиторов ООО «Акмус». А также в такой фразе: до рассмотрения требования кредитора, индивидуального предпринимателя Ивановой Анны Александровны

Ответ справочной службы русского языка

Приложение индивидуальный предприниматель Иванова Анна Александровна в обоих случаях следует выделить либо запятыми, либо тире с обеих сторон.

Вопрос № 263999

Здравствуйте! Допускается ли сокращение ВС (Верховный суд), ВАС (Высший Арбитражный суд), и т.д.? Заранее благодарю за ответ.

Ответ справочной службы русского языка

Специально никто не «допускает» аббревиатуры. Есть общепринятые сокращения, есть индивидуальные. Главное, чтобы сокращение было понятно читателю.

Вопрос № 244475

Надо ли в тексте устава организации (или любом другом тексте) слова «Учредитель», «Президент», «Правительство», «Указ», «Закон», «Постановление» (имеются в виду президент, правительство, указ, закон, постановление РФ), «Устав», «Арбитражный суд» и т.п. писать с заглавной буквы? Какое существует правило для таких случаев?

Ответ справочной службы русского языка

В составе официальных названий президент, правительство, указ, закон, постановление, арбитражный суд употребляются с прописной буквы: Президент РФ, Указ Президента РФ. В других случаях: президент Медведев, закон о залоге.

Слова учредитель, устав могут употребляться с прописной в случае, если в начале документа введено их сокращенное обозначение в скобках (далее Устав).

Вопрос № 242560

Скажите,пожалуйста, обжалован в Арбитражный суд или в Арбитражном суде? Приведите правило, будьте добры.

Ответ справочной службы русского языка

Правильно: обжаловать где-либо: обжаловать в Арбитражном суде.

Вопрос № 241903

Добрыйдень! Конституционный суд как неофициальное название пишется со строчной (типа арбитражный суд, апелляционный суд) или всегда с заглавной? Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Если речь идет о Конституционном суде РФ, то это название во всех случаях следует писать с прописной (заглавной) буквы.

Вопрос № 241738

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой будет форма множественного числа у слова «суд» (в значении «государственная организация» — Арбитражный суд и т.д.)? Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Множественное число: суды.

Вопрос № 240944

Мировой суд, Арбитражный суд, Третеский суд — что прописными, что строчными? Спасибо за своевременный ответ.

Ответ справочной службы русского языка

Все слова пишутся со строчной. Как первое слово официальных названий корректно с прописной, например, Арбитражный суд Республики Ингушетия.

Вопрос № 228738

Подскажите пожайлуста арбитражный суд Волгоградской области пишется с заглавной буквы или все-таки с маленькой и скажите почему? Заранее благодарю!

Ответ справочной службы русского языка

Верно: _Арбитражный суд Волгоградской области_, так как это официальное название учреждения.

Вопрос № 226135

Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. Вопрос: при написании юридического текста возникла необходимость в ссылке на конкретный абзац определенного текстового документа. Как правильно определить количество абзацев на странице, особенно интересует корректность определения номера абзаца на странице в следующих ситуациях: 1. Если текст на странице начинается не с красной строки, а является продожением абзаца, начатого на предыдущей странице, следует ли считать такую часть абзаца — одним из абзацев новой страницы? Например: «Иски о правах на имущество предъявляются в арбитражный суд по месту нахождения этого имущества. Иски на морские и воздушные суда предъявляются по месту их государственной регистрации.» Сколько абзацев в данном случае — один или два? 2. В случае, если однородные члены предложения приводятся с красной строки, следует ли считать каждый такой член предложения отдельным абзацем? Например: «Арбитражные суды рассматривают дела: о несостоятельности (банкротстве); по спорам о создании, реорганизации организаций; о защите деловой репутации. Сколько абзацев в данном случае — один или четыре? Заранее спасибо, Юлия.

Ответ справочной службы русского языка

1. Случай сложный, так как по правилам абзац начинается с отступа. Чтобы избежать разночтений, рекомендуем называть не номер абзаца, а первые его слова, например: _…см. абзац «Иски на морские и воздушные суда…»_.
2. Пункты перечня не являются отдельными абзацами.

Вопрос № 215878

Здравствуйте! как правильно писать: Арбитражный суд г. Москвы или г. Москва, и как, соответственно это говорить?

Ответ справочной службы русского языка

Правильно: _г. Москвы, города Москвы_.

Вопрос № 205761

Как правильно: арбитражный суд или Арбитражный суд? федеральный арбитражный суд или Федеральный арбитражный суд? арбитражный суд Свердловской области или Арбитражный суд Свердловской области? Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Правильно: _Арбитражный суд, Федеральный арбитражный суд, Арбитражный суд Свердловской области_.

Вопрос № 204640

К вопросу 204576. А у Лопатина В.В., Чельцовой Л.К., Нечаевой И.В. — Высший арбитражный суд РФ (с большой буквы пишется первое слово). Не надо идти на поводу у СМИ, которые сегодня являются большим ларьком. Рекламодатель диктует и правописание, для чего тогда существуют словари и академики? Светлана.

Ответ справочной службы русского языка

Рекомендация дана согласно «Краткому справочнику по оформлению актов Совета Федерации Федерального Собрания Совета Федерации».

Вопрос № 204576

Как правильно писать СЛОВОСОЧЕТАНИЕ «Высший арбитражный суд» — с прописных букв или со строчных?

Ответ справочной службы русского языка

Правильно: _Высший Арбитражный Суд_, все слова с большой буквы.

Вопрос № 204545

Мой вопрос 204452. Я имела в виду, что Высший Арбитражный Суд — это аббревиатура: ВАС. Как, с точки зрения русского языка, ПРАВИЛЬНО будет написать слова этой аббревиатуры — с прописных или со строчных букв? Как ВООБЩЕ правильно с точки зрения русского языка писать полностью аббревиатуры — с прописных или со строчных?

Ответ справочной службы русского языка

Все буквы в аббревиатуре _ВАС_ прописные. Что касается других аббревиатур, то в их состав могут входить как прописные, так и строчные буквы. Подробнее см. в http://www.spravka.gramota.ru/blang.html?id=168 .

Вопрос № 204452

Скажите, пожалуйста, как, с точки зрения русского языка, ПРАВИЛЬНО раскрывать аббревиатуру «Высший Арбитражный Суд», и вообще аббревиатуры, именующие высшие органы власти?

Ответ справочной службы русского языка

Слова _Высший Арбитражный Суд_ не являются аббревиатурой, неясно, что значит «раскрывать». Пожалуйста, переформулируйте вопрос. Страницы: 2 последняя

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх